В свидетельстве о праве на наследство указано не все имущество

Свидетельство о праве на наследство как основание приобретения права собственности

Бездетко И. А. Савченко С. А. Свидетельство о праве на наследство как основание приобретения права собственности // Молодой ученый. 2015. №13. С. 487-490.

Встатье рассматриваются основные интерпретации свидетельства о праве на наследство, роль свидетельства как основания приобретения права собственности, а также основные проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель в этой области наследственного права.

Ключевые слова: право собственности, свидетельство о праве на наследство, наследование.

The article discusses the main interpretations of the certificate of inheritance, the role of evidence as the basis for the acquisition of the inheritance, and the main problems faced by the law enforcement authority in the field of inheritance law.

Keywords: ownership, certificate of inheritance, inheritance

Свидетельство о праве на наследство — это документ, который удостоверяет права наследника или наследников на имущество, принадлежавшее умершему гражданину (ст. 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации (части третьей) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ [1]). Свидетельство о праве на наследство обычно нужно, когда в наследственную массу входят имущество и (или) определенные права, для владения, пользования и распоряжения которыми необходимы регистрация или определенное оформление. Например, недвижимое имущество, транспортные средства, вклады в банках.

Получение свидетельства — это право, а не обязанность наследника.

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Регламентированное достаточным образом в нормативных правовых актах свидетельство о праве на наследство, все же на деле вызывает ряд вопросов. Особенно не утихают споры вокруг этого института наследственного права в научной среде.

А. А. Шахбазян справедливо полагает, что «под свидетельством о праве на наследство следует понимать правовой документ, удостоверяющий наследственные права определенных лиц и подтверждающий возникновение права собственности на наследство. Свидетельство о праве на наследство, подтверждая (удостоверяя) право на наследство, одновременно является основанием для выдачи правоудостоверяющего документа о праве собственности на наследуемое имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности и т. п.)» [8, с. 34].

Свидетельство о праве на наследство также является и основанием для регистрации вещных и иных прав наследника на наследство (недвижимое имущество иное имущество, когда права подлежат регистрации).

Свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом [4, с. 24]. Однако существует и другие точки зрения. Так, В. А. Алексеев пишет следующее: «Решение вопроса о круге наследников, составе наследственного имущества и о правах конкретных наследников на конкретное имущество требует сбора и анализа большого количества документов, ни один из которых самостоятельно не может быть признан правоустанавливающим. Именно поэтому правоустанавливающим становится документ, отражающий результат аналитической деятельности нотариуса, — свидетельство о праве на наследство» [7, с. 46].

Выдача свидетельства о праве на наследство является одним из нотариальных действий, регламентированных как ГК РФ, так и Основами законодательства РФ о нотариате и другими нормативными правовыми актами.

Согласно п. 1 ст. 1162 ГК РФ по желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации (ст. 1151 ГК РФ) [5, с. 11].

В соответствии с п. 2 ст. 1162 ГК РФ в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

За выдачу свидетельства о праве на наследство наследники уплачивают государственную пошлину, размер которой установлен ст. 333.24 НК РФ. В соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию: детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3 % стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 руб. другим наследникам — 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 2 ст. 1163 ГК РФ установлен сокращенный срок для выдачи свидетельства о праве на наследство. Так, при наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Следует обратить внимание на то, что выдача свидетельства до истечения шести месяцев со дня открытия наследства является правом, но не обязанностью уполномоченного лица [5, с. 12].

Итак, основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является подача нотариусу в установленный законом срок принятия наследства заявления с тождественным наименованием либо заявления о принятии наследства.

До выдачи свидетельства наследник должен представить нотариусу документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины, либо документ, подтверждающий юридические основания предоставления льгот или освобождения от ее уплаты.

Местом выдачи свидетельства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не определено, то место нахождения недвижимого имущества (его наиболее ценной части), а при его отсутствии — движимого (его наиболее ценной части).

Срок выдачи свидетельства определяется истечением срока для его принятия (общее правило — шесть месяцев).

Отказ в выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство в случаях принятия наследства фактическими действиями без подачи заявления может быть обжалован в суде в порядке особого производства.

Споры, возникающие между нотариусом и наследниками, о составе лиц, претендующих на получение наследства, а также размере их наследственных долей разрешаются также судом, но в порядке искового производства.

Нотариусом может быть принято решение о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство при наличии следующих обстоятельств: а) решения суда (например, о восстановлении наследнику пропущенного срока принятия наследства) б) при наличии зачатого при жизни, но еще не родившегося ребенка умершего наследодателя.

При выдаче специального свидетельства о праве на наследство нотариус должен проверить наличие правоустанавливающих документов на имущество (например, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, технического паспорта автомототранспортного средства, сберегательной книжки, авторского свидетельства, патента, сертификата акций, учредительных документов юридического лица, в состав которого входил наследодатель, и др.) [3, с. 41].

Свидетельство может быть выдано всем, нескольким или только одному из наследников в зависимости от их желания.

Не позднее чем в трехдневный срок нотариус обязан уведомить о выдаче лицу свидетельства о праве на наследство территориальные налоговые органы, которые в пятнадцатидневный срок со дня получения такого уведомления с учетом оснований наследования, наследственной очереди, состава и размера имущества должны произвести расчет налога и выслать наследнику соответствующее уведомление.

Таким образом, свидетельство о праве на наследство является одним из полноценных оснований приобретения права собственности.

В области оборота наследственных прав в настоящее время имеется немало затруднений, в том числе и в сфере оформления свидетельства о праве на наследство.

Так, в ряде зарубежных стран предусматривается подготовка проекта свидетельства о наследовании. В этом случае заинтересованные лица могут обратиться в суд для принятия превентивных мер по недопущению ущемления их имущественных интересов. В соответствии с российским законодательством обжалованию подлежат уже конкретные действия нотариуса, совершенные практически по окончании наследственного производства [6, с. 10].

Также, к примеру, быть субъектом обращения в регистрирующий орган наследник может только после получения свидетельства о праве на наследство. До этого момента право на объект недвижимости будет закреплено в Едином реестре прав на недвижимость за его продавцом, что отнюдь не способствует защите прав наследников покупателя [2, с. 4].

В связи с этим представляется целесообразным разработать такую процедуру обращения за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, права на которое не были зарегистрированы наследодателем при жизни, которая бы могла применяться и до истечения срока принятия наследства. Для этого необходимо разрешить две проблемы:

1) определить субъекта, который будет реализовывать указанное право на обращение в регистрирующий орган в ситуации, когда права наследников еще не подтверждены свидетельством о праве на наследство, а в некоторых случаях наследники, принявшие наследство, отсутствуют

2) установить, за кем должно быть зарегистрировано вещное право на недвижимое имущество. Ведь наследодателя как первоначального субъекта этого права уже не существует, а наследники юридически еще не определены.

Представляется, что активную роль в разрешении первой проблемы должен сыграть нотариус, которому может быть поручено совершение действий, связанных с регистрацией указанного имущества.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ: по сост. на 5 мая 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.

2. Абраменков М. С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. — 2015. — № 1. — С. 3–6.

3. Желонкин С. С. Ивашин Д. И. Наследственное право: учебное пособие. — М. Юстицинформ, 2014. — 134 с.

4. Калиниченко Т. Г. Правовая природа нотариальных процедур: теоретический аспект // Нотариальный вестник. — 2009. — № 6. — С. 24–27.

5. Каменева З. В. Свидетельство о праве на наследство в нотариальной практике // Нотариус. — 2014. — № 8. — С. 10–13.

6. Романовская О. В. Российский нотариат и современные проблемы наследственного права // Российская юстиция. — 2015. — № 3. — С. 10–14.

7. Сараев А. Г. Общая характеристика института завещания в странах «общего права» // Наследственное право. — 2015. — № 1. — С. 44–48.

8. Шахбазян А. А. Правовая природа свидетельства о праве на наследство // Наследственное право. — 2011. — № 4. — С. 34–36.

Основные термины (генерируются автоматически). свидетельства о праве, свидетельство о праве, ГК РФ, выдачи свидетельства, права собственности, приобретения права собственности, выдачи свидетельства о праве, Свидетельство о праве, дня открытия наследства, Выдача свидетельства о праве, недвижимое имущество, выдачу свидетельства о праве, принятия наследства, завещанию свидетельство о праве, желанию наследников свидетельство, наследство наследственного имущества, наследственного права, выдачей свидетельства, наследство наследники, наследство в случаях принятия.

Ключевые слова

Свидетельство о праве на наследство. Часть Первая

Достаточно часто у граждан, вступающих в права наследования, возникает вопрос, нужно ни получать наследникам Свидетельство о праве на наследство и каким образом это сделать.

Свидетельство о праве на наследство, согласно ст. 1162 Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ) выдается по заявлению всем наследникам, принявшим наследство. Свидетельство может быть выдано как всем наследникам вместе, так и каждому наследнику в отдельности. Однако вне зависимости от получения свидетельства о праве на наследство наследник, принявший наследство, приобретает право на наследственное имущество со дня открытия наследства.

Кроме того, наследникам необходимо знать, что само по себе Свидетельство не имеет правообразующего значения. Оно всего лишь подтверждает имеющиеся на наследство права. Выдавая свидетельство о праве на наследство, нотариус подтверждает наличие права на наследство у определенного круга лиц.

При выдаче Свидетельства о праве на наследство, основная функция нотариуса заключается в том, что, получив письменное заявление заинтересованных в наследстве лиц на получение Свидетельства, нотариус проверяет наличие всех юридических фактов, образующих право на наследство: факта смерти наследодателя, родственных отношений между наследниками и наследодателем или наличие завещания, устанавливает объем наследственной массы, принадлежность имущества наследодателю, а также сам факт принятия наследства.

Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим приобретение наследником наследства и может служить основанием для получения в случаях необходимости документов, подтверждающих право на имущество (например, для его регистрации или последующей продажи), для истребования наследственного имущества от третьих лиц, для реализации перешедших по наследству имущественных прав и т. д. На основании Свидетельства о праве на наследство производится государственная регистрация недвижимости, перешедшей к наследнику, после чего наследнику выдается свидетельство о праве собственности (например, на квартиру или загородный дом). На основании Свидетельства о праве на наследство на нового собственника регистрируются в ГИБДД транспортные средства. Также на основании свидетельства о праве на наследство наследник может получить деньги с вклада в банке. Таким образом, Свидетельство подтверждает права наследника на принадлежащее ему имущество, перешедшее от наследодателя.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом (но не обязанностью) наследника. Наследники могут в письменной форме просить нотариуса выдать им Свидетельство о праве на наследство, но не обязаны его получать. Кроме того, если наследство принято наследниками в соответствии с требованиями закона, отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утрату этого права. Согласно ст. 1162 ГК РФ, в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Таким образом, если после выдачи Свидетельства о праве на наследство было выявлено имущество, ранее не указанное в Свидетельстве о праве на наследство, предыдущее Свидетельство не изменяется. Наоборот, в дополнение к предыдущему Свидетельству о праве на наследство выдается еще одно Свидетельство (или несколько Свидетельств, если в разное время было выявлено несколько видов имущества) - например, ранее не заявленный загородный дом или автомобиль.

Место выдачи Свидетельства о праве на наследство, согласно ст. 1162 ГК РФ, определяется местом открытия наследства, которым признается последнее место жительства наследодателя (в том числе установленное судом), а если оно неизвестно - то местом нахождения имущества наследодателя или наиболее ценной его части.

Согласно ст. 20 ГК РФ, местом постоянного жителя наследодателя является его последнее место жительства, где он преимущественно проживал либо в качестве собственника, либо по договору аренды или найма, а также на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (у которых эти несовершеннолетние, соответственно, проживали).

Местом открытия наследства для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей, будет являться та страна, в которой они постоянно проживали. Свидетельство о праве на наследство (в соответствии с международными договорами и в зависимости от юрисдикции данной страны) будет выдаваться либо консульским учреждением РФ, находящимся на территории данной страны, либо соответствующим органом данной страны, уполномоченным на выдачу данного документа.

Местом открытия наследства лица, умершего в заключении будет являться его местожительство до ареста.

Местом открытия наследства после смерти военнослужащего срочной службы или студентов, обучающихся вне их постоянного места жительства (например, в другом городе), признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

В том случае, если наследник, принявший наследство, но не успевший оформить на него права и получить Свидетельство о праве на наследство, внезапно умирает, местом открытия наследства будет считаться постоянное место жительства этого наследника, несмотря на то, что Свидетельство о праве на наследство будет выдано на имущество, оставшееся после смерти первого наследодателя.

Если наследников несколько (при этом один из них умер после объявления наследства), нотариус выдает свидетельство о праве на наследство находящимся в живых наследникам, после чего пересылает копии документов для выдачи Свидетельства о праве на наследство тому нотариусу, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство после смерти наследника, принявшего наследство, но не успевшего до своей смерти оформить своих наследственных прав.

В том случае, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то его наследники должны получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса по месту открытия наследства после первоначального наследодателя.

Место открытия наследства должно быть документально подтверждено и установлено (либо определено решением суда). При установлении места открытия завещания нотариус обязан основываться только на документальном подтверждении места открытия наследства, либо на решении суда.

В каждом случае еще до открытия наследства нотариус обязан выяснить характер и размер наследственной массы. Кроме того, если наследодатель в последнее время проживал поочередно в нескольких местах, нотариус обязан направить сообщение об открывшемся наследстве нотариусу по прежнему месту жительства наследодателя. Если таких мест было несколько, или если имущество находится в нескольких местах, нотариус обязан выяснить, заведено ли наследственное дело и четко определить место открытия наследства.

В случае отсутствия у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус не имеет права основываться на показаниях свидетелей и обязан требовать представления наследниками вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства.

Свидетельство о праве на наследство

Получение свидетельства о праве на наследство — право, а не обязанность наследника. Само по себе свидетельство только фиксирует определенные факты и не может создать или прекратить право наследования.

Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное действие. К ним и должен обратится с соответствуюшим заявлением наследник, желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности в зависимости от их желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части.

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к РФ.

Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия, наличие родственных или иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и место нахождения наследственного имущества.

Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено наследственное имущество, на которое такое свидетельство не было выдано. В этом случае оформляется дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства . Причем предельный срок его получения законом не установлен. Однако эта процедура может быть совершена и ранее истечения шести месяцев, если имеются достоверные данные об отсутствии других наследников кроме обратившихся за выдачей свидетельства.

ГК ввел правило о приостановлевии выдачи свидетельства о праве на наследство . Это возможно в двух случаях: по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.

Отказ от наследства. Поскольку принятие наследства является правом, а не обязанностью наследника, он может отказаться от принятия наследства. Право отказа от наследства предусмотрено ст. 1157 ГК.

Как и принятие наследства, отказ от наследства является односторонней сделкой, совершение которой зависит от волеизъявления только одной стороны - наследника. Отказ от наследства свидетельствует о нежелании лица принять права и обязанности наследника.

Можно выделить следующие принципы, на которых основывается правовое регулирование отказа от наследства действующим законодательством:

необратимость. Совершённый в установленном порядке отказ от наследства не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК), поскольку по общим правилам одностороннее изменение или прекращение сделки не допускается*(763)

безусловность и безоговорочность. Отказ под условием или с оговорками не допускается (ч. 2 п. 2 ст. 1158 ГК)

универсальность. Отказ от части наследства не допускается. Частичный отказ считается отказом от всего наследства (п. 3 ст. 1158 ГК)*(764).

Отказаться от наследства могут как наследники по закону, так и наследники по завещанию. Субъектный состав при отказе от наследства определяется по общегражданским правилам о правосубъектности, но выделяется и несколько специальных норм. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК отказаться от наследства может любой наследник, за исключением государства, так как отказ от наследства в отношении выморочного имущества не допускается. Кроме того, помимо общих норм о заключении сделок недееспособными и не полностью дееспособными лицами, п. 4 ст. 1157 ГК установил норму, в соответствии с которой только с предварительного согласия органа опеки и попечительства может быть совершен отказ от наследства несовершеннолетним (независимо от его дееспособности, т.е. в том числе эмансипированным и состоящим в браке), недееспособным и ограниченно дееспособным лицом.

Наследник сохраняет право на отказ от наследства даже в том случае, если он уже принял наследство, причем независимо от того, каким способом было осуществлено принятие - юридическим или фактическим*(765).

Отказ от наследства должен быть по общему правилу осуществлен в течение срока для принятия наследства. Пропуск такого срока влечет прекращение права на отказ от наследства. Исключение из этого общего правила предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК, в соответствии с которым право на отказ от наследства может быть реализовано наследником в любое время, даже после истечения срока для принятия наследства, если в совокупности выполняются следующие условия: 1) наследник подал заявление в суд о признании его отказавшимся от наследства 2) в течение срока для принятия наследства имело место фактическое принятие (т.е. наследник не подавал нотариусу в установленном порядке заявления о принятии наследства) 3) суд установил уважительность причин пропуска срока.

Закон различает два вида отказа от наследства - в пользу других лиц (направленный отказ) и без указания лиц (общий, абстрактный отказ).

Общий отказ означает, что наследник отказывается от наследства без указания лица, в чью пользу желает он уступить право на принятие своей части наследства. Общий отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Главным таким последствием является предусмотренное ст. 1161 ГК приращение наследственных долей.

Приращение наследственных долей - это переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к другим наследникам, призванным к наследованию.

Под отпавшим наследником закон понимает следующих наследников: не принявшие наследство отказавшиеся от наследства без указания лиц, в чью пользу отказываются не имеющие права наследовать отстраненные как недостойные либо вследствие признания завещания недействительным.

Таким образом, общий отказ от наследства является лишь одним из оснований для приращения наследственных долей. Переход доли отпавшего наследника к другим наследникам производится согласно следующим правилам.

При отсутствии завещания доля отпавшего наследника переходит к другим наследникам по закону пропорционально их наследственным долям. Если наследодателем было составлено завещание, но завещана только часть наследственного имущества, от которой наследник по завещанию отказывается, то его доля переходит к призванным наследникам по закону пропорционально их долям в той части наследства, которая не была завещана. Если по завещанию было завещано все имущество, то доля отказавшегося наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально причитающимся им наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Таким образом, закон отдает приоритет для приращения долей наследникам по закону перед наследниками по завещанию. Доля наследников по завещанию увеличивается только в том случае, если все имущество наследодателем было завещано.

Приращения наследственных долей не происходит, если в завещании указан подназначенный наследник, а также в случае наследственной трансмиссии.

Направленный отказ от наследства отличается от общего тем, что наследник указывает лицо, в чью пользу он отказывается от наследства. Такое лицо и получает право реализовать право на принятие наследства*(766).

Круг лиц, в чью пользу наследник может отказаться от наследства, законом ограничен. В него входят только наследники наследодателя по завещанию или по закону любой очереди (в том числе в порядке представления и наследственной трансмиссии), не лишенные наследства. При этом отказавшийся наследник не связан очередностью призвания к наследству, установленной законом.

Направленный отказ может быть осуществлен как в пользу одного, так и нескольких лиц из числа наследников наследодателя. В последнем случае отказавшийся наследник может определить их доли. Если доли нескольких указанных наследников им не установлены, они считаются равными.

При направленном отказе не происходит приращения наследственных долей, как при общем отказе. Доля отказавшего наследника переходит к лицу, которое он указывает. Поэтому закон предусматривает значительный перечень ограничений при направленном отказе от наследства.

Если общий отказ запрещен только по одному основанию - при наследовании выморочного имущества, то для направленного отказа таких оснований значительно больше. Наследник лишен права указывать лицо, в чью пользу отказывается от наследства, в следующих случаях:

если он отказывается от обязательной доли, так как право на нее является исключительным правом необходимого наследника, неразрывно связанным с его личностью. Поэтому отказаться от него можно лишь абсолютно, не уступая его конкретному лицу. Доля отказавшегося наследника переходит в данном случае к наследникам по завещанию

если на случай отказа наследника в завещании ему подназначен другой наследник

если все имущество завещано наследодателем назначенным наследникам*(767)

если наследуется выморочное имущество.

Кроме того, запрещено отказываться от наследства в пользу лиц, которые не являются наследниками наследодателя лишены права на наследство наследодателем, о чем прямо указано в завещании сами отказались от наследства, а также в пользу недостойных наследников.

Отказ от наследства, так же как и его принятие, может быть осуществлен двумя основными способами - формальным и фактическим. Фактический отказ от наследства прямо не предусмотрен действующим законодательством. Тем не менее исторически сложилось так, что наследник имеет право выбора способа отказа от наследства: путем совершения активных действий или путем пассивного поведения. Поэтому и в настоящее время в практике нередки случаи фактического отказа от наследства, которое выражается в несовершении действий, свидетельствующих о принятии наследства. Если наследник в течение срока для принятия наследства не принял его любым способом, он считается отказавшимся от наследства.

Формальный способ отказа от наследства заключается в подаче письменного заявления об отказе от наследства по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельство о праве на наследство. В ст. 1159 ГК указаны три способа формального отказа от наследства:

1) личная подача заявления наследником

2) подача заявления другим лицом или по почте (в этом случае подпись наследника должна быть засвидетельствована в порядке, установленном п. 2 ст. 1153 ГК)

3) подача заявления представителем наследника (в этом случае в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие представителя на такой отказ законный представитель в доверенности не нуждается).

Заявление об отказе от наследства оформляется в соответствии с правилами для оформления сделок нотариусами с установлением личности и проверкой дееспособности. В нем, как правило, указываются те же данные, что и в заявлении о принятии наследства, а также данные о лице, в чью пользу осуществляется направленный отказ, и в случае необходимости согласие органа опеки и попечительства. Кроме того, в заявлении должна быть указана родственная связь наследника с наследодателем. Заявление регистрируется в Книге учета наследственных дел, и на его основе заводится наследственное дело (даже если к этому моменту к нотариусу не поступило ни от кого заявлений о принятии наследства).

Отсутствие фактических действий по принятию наследства и неподача заявления о принятии наследства в течение срока для принятия наследства свидетельствуют об отказе от наследства. Исключением из этого правила является случай, когда наследником является несовершеннолетний или иное лицо, отказ от наследства которого невозможен без предварительного согласия органов опеки и попечительства. Если его законные представители без согласования с органом опеки и попечительства не подали в срок от имени несовершеннолетнего или иного лица заявления о принятии наследства, отказ не может быть признан законным. В такой ситуации права несовершеннолетнего могут быть защищены, например, подачей заявления о продлении срока для принятия наследства.

Отказ от наследства влечет прекращение права на принятие наследства. При общем отказе наследник считается отпавшим, а его доля переходит к другому наследнику в порядке приращения наследственных долей. При направленном отказе наследство переходит к указанному наследником лицу. Если от наследства отказывается лицо, на которое по завещанию было возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного отказа или завещательного возложения, оно переходит на других наследников, получивших долю отказавшегося наследника.

Отказаться от наследства может не только наследник, но и в соответствии со ст. 1160 ГК отказополучатель (легатарий) может отказаться от получения завещательного отказа. Так же как и отказ от наследства, отказ от завещательного отказа должен быть безоговорочным и безусловным.

Отказ легатария не может быть направленным, т.е. он не может уступить свое право на получение завещательного отказа другому лицу. Согласно п. 4 ст. 1137 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, поэтому право на отказ от завещательного отказа также может быть реализовано в течение данного срока.

По аналогии с отказом от наследства отказ от завещательного отказа может быть осуществлен двумя способами - путем подачи заявления по установленной форме или путем умолчания о намерении получить завещательный отказ.

Если легатарий является одновременно наследником, его право на отказ от завещательного отказа не зависит от права принять наследство или отказаться от него. Эти права могут быть реализованы независимо друг от друга.

Вопросы получения общего свидетельства о праве на наследство, включающего все наследуемое имущество с указанием всех наследников и их долей

Целесообразней получить свидетельство о праве на долю в наследуемом имуществе каждому наследнику. Для каждого из них такое свидетельство - правоустанавливающий документ, на основании которого будет произведена регистрация права. И у каждого будет комплект: свид-во о праве на наследство+св-во о госрегистрации права. Не будет информации о других наследниках.

26 октября 2015 в 09:52 #

Свидетельство на вклады обычно стоит не так, как на недвижимость. к слову - в нашем округе. вклады ( независимо от суммы ) -500 рублей. на пенсию -300 рублей.
Не уверена. что в вашем округе 3500, уж очень большой, в Москве 1000 рублей на выдачу вкладов тариф и УПТХ.
На каждого из наследников в последствии выдается Свид-во о праве собственности на его часть недвижимости на основании Свидетельства, не так ли.
Основание для выдачи Свид-ва о праве собст-ти - Свид-во о праве на наследство. в котором ставит штамп регистрирующий орган и возвращает с регистрации вместе со Свид-вом о праве собственности. при этом номер в штампе на Свид-ве о праве на наследство совпадает с номером Свид-ва о праве собственности, не так ли. И правоустанавливающий документ на долю недвижимости - Свид-во о праве на наследство. а правоподтверждающий - Свид-во о праве собственности.
Таким образом. у каждого из наследников порядок в документах. все четко и ясно.
теперь представим предложенную вами ситуацию.
У кого будет хранится документ на квартиру. Свид-во о праве на наследство - одно Правоустанавливающий у кого останется. наверняка каждый из трех хочет - чтобы именно у него. Но потом. как обычно в таких случаях бывает. именно один из трех будет считать себя главным, и выстраивать отношения исходя из логики у меня бумаги. я решаю сам
Для того, чтобы не создавать на пустом месте конфликтов- каждому свое. И смотрите внимательно тарифы. на разные объекты и тарифы разные.
И 3500 -это недорого. в большинстве субъектов от 5500 до 7000 рублей.

Источники:
moluch.ru, mopravo.ru, lektsii.org, professionali.ru

Следующие




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения


Вас может заинтересовать

Популярное