Вступление в наследство в римском праве это

Наследованием называется переход имущества умершего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

Подобно тому как собственность (в экономическом смысле) существовала и до образования государства и права, а право собственности появилось только с образованием государства, так и наследственное право в качестве завершения права собственности появилось только с возникновением государства.

Наследование (в собственном смысле) есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследователя (или - при наличии нескольких наследников - определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства (наследственная масса), в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т.п.

Наряду с этим римскому праву известно и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т.е. предоставление лицу отдельных прав - так называемые легаты или отказы.

Виды наследования:

    1. по завещанию
    2. по закону (если завещание данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник, назначенный в завещании, не принял наследства).
  • Характерная особенность римского наследственного права:

  • недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица (т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства - к наследникам по закону).
  • Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Но эти лица еще не становятся в момент открытия наследства собственниками вещей, оставшихся после наследователя, должниками по его обязательствам и т.д. - словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

    Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственно подвластные домовладыке (дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались необходимыми наследниками и приобретали наследственное имущество независимо от акта принятия наследства.

    Необходимым наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.

    Уже с древних времен появилось понятие обязательной доли в наследстве, т. е. существовали категории родственников, которые наследовали независимо от воли наследодателя.

    Цивильное право различало три группы (очереди) наследников:

    Свои наследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались необходимыми наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось своих наследников, то к наследованию призывались агнаты (например, брат наследодателя). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). К третьей очереди относились когнаты, которыми считались все кровные родственники умершего. Степень родства значения не имела.

    Значение деления на группы заключалось в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей.

    В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.

    Старая цивильная система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследования.

    Преторское право установило четыре группы (очереди) наследников:

      1. дети наследодателя, в том числе и эманципированные
      2. все агнаты
      3. когнаты до шестой степени включительно
      4. супруг (супруга) умершего.

    В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот.

    Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наследников:

      1. первая очередь - все нисходящие наследники умершего, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя
      2. вторая очередь - восходящие родственники умершего, а также родные братья, сестры и их дети
      3. третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего
      4. четвертая очередь - все остальные боковые родственники умершего, независимо от степени родства
      5. пятая очередь - супруг (супруга) умершего.

    Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным.

    Сначала такое имущество признавалось бесхозным, и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество стало передаваться государству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые принадлежали к какой-либо организации (церковь, совет, монастырь и т.д.), в этом случае имущество отходило этим организациям.

    Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества.

    При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например, сыновья), а другие - в силу права представления (например, внуки), принцип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца осталось, например, 3 сына и 4 внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех.

    Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя.

    Наследственная трансмиссия - это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, а он не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодатель), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

    Римское право сначала не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое.

    В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства.

    Понятие права наследования в римском частном праве

    Наследственное право – это совокупность правовых институтов и норм, регулирующих порядок наследования.

    Наследование (hereditas ) – это переход имущества умершего лица к другим лицам на правах собственности.

    Б) имущественные права

    В) имущественные обязательства (например, долги наследодателя)

    Момент открытия наследства – день смерти наследодателя.

    Вступление в наследство – момент, когда наследник выражает волю принять наследство, что влечет переход прав на наследство (более подр. см. в одном из вопросов лекции об этом).

    1. Наследодатель – это лицо своего права (домовладыка), которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей, т.е. это право и дееспособное лицо.

    Не могли быть наследодателями юридические лица, лица с чужим правом, частные рабы.

    2. Наследник – любое лицо, способное принять наследство:

    А)постумы - физические лица, зачатые при жизни наследодателя, но еще не родившиеся к моменту его смерти

    Б) физические лица – зачастую лица чужого права чаще всего (подвластные своего домовладыки)

    В) юридические лица.

    Условия для возникновения наследственных правоотношений:

    1. полная дееспособность наследодателя

    2. передаваемые вещи, права и обязанности должны были быть предметом наследства (к примеру, нельзя передать по наследству личные, семейные права)

    3. наличие законных наследников

    4. способность наследника к принятию наследства

    5. заявление наследника о желании принять наследство.

    I. По характеру правопреемства:

    1. универсальное наследование – т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство и имущественные права, и обязанности наследодателя

    2. сингулярное наследование - т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство лишь отдельные права на имущество наследодателя

    II. В зависимости от цивильного или преторского права:[67]

    1. цивильное наследование – наследование, основанное на цивильном праве, где наследником по закону мог стать только агнат (существовал в период республики)

    2. преторское наследование – наследование, основанное на преторском праве, где наследником по закону мог стать не только агнат, но и когнатические родственники, а также оно характеризуется более простой формой завещания.

    III. По способу передачи наследства:

    В римском праве было представление о недопустимости одновременного наследования и по закону, и по завещанию. Преимущество имели наследники по завещанию.

    Наследование по завещанию

    Завещание (testamentum ) – это односторонняя сделка, распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение наследника.

    1. односторонняя сделка (пока жив наследодатель лица, указанные в завещании еще не наследники, а когда есть наследники, то уже мертв наследодатель)

    2. вступает в силу после смерти наследодателя

    3. наличие назначения наследника (т.е. наследники должны быть указаны поименно).

    Условия действительности завещания:

    1. Активная завещательная правоспособность наследодателя (testamenti factio activa) на момент составления завещания – т.е. он не должен быть душевнобольным, малолетним, расточителем, осужденным за порочащие преступления).

    2. Соблюдение надлежащей формы (не обязательно в письменной форме, но важно, чтобы в присутствии 7 свидетелей).

    3. Пассивная завещательная правоспособность наследника, указанного по имени ((testamenti factio passive) - т.е. не могли быть наследниками:

    - перегрины не обладающие правом торговать

    - рабы, пока их не отпустят на волю

    - законом Волония 169 г. до н.э. было установлено, что граждане, имеющие имущество в 100 тыс. сестерциев не могут назначать в качестве наследников – женщин

    - законом Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью было установлено, что неженатые мужчины 25-60 лет и незамужние женщины 20-50 лет могли получить наследство только после ближайшего родственника и то, если в течение 100 дней после его смерти вступят в брак.

    I. По способу составления:

    2. Публичные (варианты таковы: на Народном Собрании и перед войском с помощью меди и весов путем занесения соответствующего распоряжения в протокол суда или магистрата путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение).

    II. По наличию определенных условий в завещании:

    1. Завещания с отлагательным условием – специальные распоряжения, которые не должны были быть противоправными, аморальными, невозможными.

    · Наследство будет получено при отпущении части рабов на волю

    · Запасной наследник сможет получить наследство не после моей смерти, а при условии, что основной(главный) наследник откажется от принятия наследства или тоже умрет

    2. Завещание с возложением – специальное распоряжение, которое обязывало наследника совершить определенные действия, использовать имущество по назначению.

    · Наследник обязан поставить памятник на могиле наследодателя.

    Обязательная доля наследства для ближайших родственников:

    Цель – ограничение завещательной свободы

    Причина – сохранение имущества в семье

    Суть: наследодатель должен был либо указать поименно своих наследников, либо поименно лишить их доли наследства в завещании. Если не было уважительных причин, по которым наследники лишались наследства, то наследодателя могли признать умалишенным, а завещание – недействительным. К уважительным причинам отказа в наследстве относились:

    - выход дочери замуж без согласия родителей до достижения 25 лет

    - причинение опасности жизни наследодателя.

    Перечень родственников, имеющих право на обязательную долю:

    2. эмансипированные дети

    3. полнородные и единокровные братья и сестры

    4. мать умершего, если она жила с мужем в «строгом браке».

    Размер доли – ¼ от того, что причиталось бы по закону.

    - 1/3 от полагающихся 25 % имущества по закону, ½ - если полагалось менее 25 % от имущества по закону (данное правило было введено Юстинианом).

    Наследование по закону

    Основания наследования по закону:

    1. завещание отсутствует

    2. завещание признано недействительным.

    Этапы развития института наследования по закону:

    I. По законам XII таблиц:

    1 очередь - подвластные (sui heredas – «свои» )

    2 очередь – агнатические родственники

    3 очередь - когнаты.

    II. С появлением частном собственности, разложением патриархальной семьи и господством когнатического родства:

    1 очередь – дети, в том числе и эмансипированные

    2 очередь – агнатические родственники

    3 очередь – когнатические родственники

    4 очередь – супруг умершего.

    1 очередь–нисходящие родственники: сын, дочь внуки, внучки в порядке представления[68]

    2 очередь – восходящие родственники: отец, мать, дед, бабка, полнородные братья и сестры, а если их нет, то их дети в порядке представления[69]

    3 очередь – неполнородные братья и сестры, а если их нет, то их дети

    4 очередь – все боковые родственники

    5 очередь - переживший супруг, но такой «бедный супруг» мог иметь свое имущество, приданое, право на обязательную долю. Так что он оставался не в накладе.

    Наследники каждой очереди во всех трех классификациях получали имущество в равных долях и только в том случае, если отсутствовала предыдущая очередь наследников.

    Выморочное наследство – это наследство, которое не было принято ни одной очередью наследников как по закону, так и по завещанию. В древнейший период оно становилось ничьим и любой мог его захватить. Со времен принципата оно перешло в государственную собственность (сената, церкви, монастыря). Гос. казна брала с наследством и долги наследодателя.

    Стадии принятия наследства:

    1. открытие наследства – происходит в момент смерти наследодателя сюда же относится определение лиц, призываемых к наследованию

    2. вступление в наследство – т.е. приобретение соответствующих прав на имущество и ответственности по обязательствам наследодателя это момент, когда наследник выражает свою волю принять наследство.

    «Лежачее наследство» (hereditas iacens ) - это наследство, которое как бы ожидает своего субъекта, не принадлежит никакому определенному лицу в период от смерти наследодателя (т.е. от открытия наследства) до вступления в наследство наследников.

    В патриархальные времена принятие наследства осуществлялась в торжественной форме. Позже эта процедура совершалась с помощью неформальных действий, свидетельствующих о принятии наследства (к примеру, выплаты кредиторам по долгам наследодателя).

    Основания для непринятия наследства:

    1. ситуация, при которой в наследственной массе долгов больше, чем самого имущества (пассив больше, чем актив)

    2. ситуация, при которой актив больше пассива, но у наследника много своих долгов.

    Что делать в этих случаях?

    1. Beneficium inventarii - льгота, согласно которой было установлено, что если наследник произведет в срок не позднее 3-х месяцев опись и оценку наследственного имущества с участием нотариуса, оценщика или кредиторов наследодателя, то ответственность наследника по долгам наследодателя будет ограничена размерами актива.[70]

    2. Beneficium separationis - льгота, установленная для кредиторов наследства, которая состояла в том, что они вправе потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в 1-ую очередь на удовлетворение требований кредиторов наследства.

    Например: Вы получили наследство, в котором долги были на 1000 сестерциев. При этом, Вы сами задолжали соседу 200 сестерциев. Ваш общий долг 1200 сестерциев. Кредиторы наследства – это лица, которые заинтересованы в том, чтобы Вы отдали как можно скорее, прежде всего, 1000 сестерциев.

    1. виндикационный - например, в том случае, если третье лицо отказывается выдать наследнику вещь

    2. цивильный иск об истребовании наследства – например, в том случае, если третье лицо оспаривает действительность завещания.

    Легаты и фидеикомиссы

    Легат (legatum) – завещательный отказ, т.к. распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

    Легат – это специально установленный завещателем в определенной форме дар.

    Легат – это вычет из наследства в пользу третьего лица.

    Причина возникновения легата: стремление обойти требования закона в предоставлении обязательной доли законным наследникам.

    1. сингулярный характер преемства легатария, т.е. лица в пользу которого составлен легат

    2. легат можно оставить только в завещании. Следовательно, нельзя возложить легаты на наследника по закону

    Для получения легата надо обладать пассивной завещательной правоспособностью.

    1. виндикационный легат (per vidicationem) – это легат, который устанавливал право собственности легатария на известную вещь завещателя

    2. легат из обязательства (per damnationem) – это легат, который предоставлялся легатарию обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

    Причины ограничения легатов – их стало слишком много. Следовательно, наследникам ничего не оставалось. Значит и стимула принимать наследство (где остались одни долги) не было.

    1. Нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый (1асс = 4 сестерция)

    2. ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник

    3. наследник имеет право не выдавать в качестве легата больше ¾ наследства (закон Фальцидия)

    4. если легатарий отказался от наследства, то легат отходит наследнику

    5. имущество, которое имеет большую ценность для семьи, не может быть легатом.

    Фидеикомиссы (fideicommissum ) – обращение к чести другого неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (устную или письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово.

    Отличие фидеикомиссов от легатов:

    1. носят неформальный характер

    2. лицо, в пользу которого совершался фидеикомисс, не обязан был обладать пассивной завещательной правоспособностью

    3. посредством фидеикомисса завещатель поручал наследнику по завещанию выполнить те или иные действия в пользу третьего лица

    4. поручения носили нравственный и правомерный характер (т.е. нельзя было поручить совершить преступление, зато можно было поручить отпустить на волю рабов).

    При императоре Августе фидеикомиссы стали пользоваться юридической защитой.

    При Юстиниане в 529 г. фидеикомиссы объединились с легатами.

    Причины ограничения фидеикомиссов – в них наследодатели могли поручить наследникам отдать все наследство (и имущество, и права) третьему лицу, а долги оставались у наследника.

    1. наследник имел право оставить себе 1/4

    2. если лицо, получившее в виде фидеикомисса определенную долю имущества из наследства, то вместе с ней оно должно было взять в этом же объеме имущественные обязательства (долги) наследодателя.

    Вопросы к экзамену по учебной дисциплине Римское право

    infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. В случае нарушения авторского права напишите сюда.

    Принятие наследства в римском праве

    В силу исторической судьбы римского права, сделавшей его одним из факторов развития гражданского права и особенно его современного значения для изменяющейся системы права России, знакомство с ним необходимо каждому образованному юристу. Система римского права оказала громадное влияние на последующее развитие законодательства и правовых учений.

    Нормы римского права связывали открытие наследства со смертью наследодателя. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

    С точки зрения принятия наследства все наследники подразделялись на две категории:

    - Свои наследники (heredes sui), т.е. проживавшие с наследодателем до момента его смерти переход к ним имущества означал оставление его в той же семье, поэтому закон обязывал этих лиц к принятию наследства и исключал возможность отказа от него. Их называли поэтому обязательными наследниками.

    - Все прочие наследники. Они именовались внешними или посторонними наследниками (heredes extranei), так как они находились вне подвластности наследодателя и не образовывали совместно с ним единой семьи. Поскольку переход к наследникам этой категории выводил имущество за пределы данной семьи, закон не обязывал их к принятию наследства. Поэтому они именовались добровольными наследниками.

    Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве -- строго формальным выражением, в преторском и позднейшем праве Юстиниана также и неформальным), или же самим поведением лица в качестве наследника например, наследник взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.п.

    Принятие наследства первоначально осуществлялось путем особого торжественного акта, сгеtio (от которого отказалось законодательство Юстиниана) впоследствии было достаточно неформального волеизъявления о принятии или фактическом вступлении в дела наследства (pro herede gestio). Претор признавал наследников принявшими наследство, если они обращались с просьбой о вводе их во владение наследственным имуществом.

    Позднее уложение Юстиниана для принятия наследства считало достаточным простое изъявление воли, совершенное путем подачи магистрату соответствующего письменного заявления.

    Срока для принятия наследства цивильное право не устанавливало. Но кредиторы наследодателя, заинтересованные в скорейшем удовлетворении их требований, могли посредством interrogatio in iure потребовать от наследника ответа, an heres sit, т.е. принимает ли он наследство. После этого наследнику по его просьбе мог быть назначен судом срок для решения вопроса о принятии наследства, spatium deliberandi, после истечения, которого наследник, не давший ответа, считался: до Юстиниана - отказавшимся, а в праве Юстиниана - принявшим наследство Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М. ИД "Юриспруденция", 2006. С. 127-128..

    Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состояло почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводил в доюстиниановом праве к ответственности наследника по долгам наследства. Мистическое представление, что в наследстве воплощена имущественно-правовая личность умершего, сказалось и в том, что наследник считался принципиально ответственным за долги наследства неограниченно, как за свои собственные. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только с помощью радикальной меры -- непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

    В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку (инвентарь) наследственного имущества, то ответственность наследника по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficium inventarii. Опись и оценка наследства должны быть составлены не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (а приступить к составлению описи и оценки нужно было в течение первого месяца).

    Beneficium inventarii имело практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов и для наследника возникала опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение могло быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводило к слиянию обеих имущественных масс -- наследника и наследодателя: как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могли искать удовлетворение из всего объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредиторы наследодателя рисковали не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем этот факт не мог быть ими учтен, когда они оказывали кредит наследодателю).

    Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis (льгота отделения). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в первую очередь на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов и лишь возможный остаток был использован на удовлетворение кредиторов наследника.

    Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор, и должник по этим обязательствам прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на имущество наследника (или наоборот), в силу наступившего совпадения в одном лице и права собственности, и сервитута Санфилиппо Чезаре. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М. Издательство "БЕК", 2002. с. 293..

    Наследственное право

    Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права.
    Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности.
    Римское право представляет собой одно из важнейших исторических явлений права.

    ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

    Обязательная доля ближайших родственников

    НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

    ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

    ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ

    Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы.
    Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов
    Понятие и виды легатов
    Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.
    Из этого определения следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (так называется лицо, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он - преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и что получение легата не сопровождается ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно оставить только в завещании, нельзя возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).
    Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов per vindicationem и легатов per damnationem. С помощью легата per vindicationem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикацнонный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он назначался в форме "heres damnas esto dare", т. е. "наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то". В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

    ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ

    Подводя итог всему вышеизложенному необходимо отметить то, что в настоящее время, в гражданском праве Российской Федерации имеют место отдельные черты Римского права, и еще более эта характерная особенность отражена в недавно вступившей в действие 3 части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, на мой взгляд содержит наибольшее количество норм, основанных на наследственном праве Древнего Рима (наследственная трансмиссия и т.д.)
    Именно поэтому значение наследственного права Древнего Рима, да и вообще всего римского частного права невозможно недооценить для развития гражданского права всех развитых государств.

    Источники:
    jurkom74.ru, infopedia.su, studbooks.net, alexlat.ucoz.ru

    Следующие




    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Сумма цифр: код подтверждения


    Вас может заинтересовать

    Популярное